Первые наследники после смерти сестры

Рубрики Вопрос юристу

Кто имеет право на наследство после смерти брата?

Главная » Наследство » Кто имеет право на наследство после смерти брата?

Согласно действующему законодательству, браться и сестры являются близкими родственниками. Тем не менее, следует понимать, что наследовать имущество после умершего родственника они могут только как наследники второй очереди. Выступать наследниками первой очереди они могут только в том случае, если они были на иждивении у умершего. В таком случае они получат свою долю, согласно закону.
Давайте попробуем разобраться во всем более детально.

Кто может стать наследником после смерти брата?

Наследовать имущество после смерти брата можно как по завещанию, так и в порядке очереди наследников. При этом следует понимать, что усыновленные (не кровные) браться и сестры имеют такие же права, как и родные. Давайте разберем каждый случай отдельно.

По закону

По закону, значит в порядке очереди. Подобный вид наследования используется тогда, когда умерший не составлял завещания. Согласно статье 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации все лица, которые имеют право наследовать имущество, будут призваны в порядке очереди. Практически всегда все имущество переходит к наследникам первой очереди, куда входят дети, супруг и родители умершего. В случае если их нет или все они отказались, наследство переходит ко второй очереди.

Ко второй очереди относятся братья и сестры умершего. При этом братья могут быть как полнородные, так и неполнородные. Бывают случаи, когда братья и сестры не могут получить наследство по тем или иным причинам. Например, они умерли ранее. В таком случае право наследования не перейдет на третий уровень, а изначально наследниками станут племянники покойного. Подобные люди получают наследование по праву представление. Но следует знать, что в некоторых случаях невозможно получить наследство по праву представления.

Рассмотрим такие случаи:

  • Если наследник был лишен права наследования желанием самого наследодателя. Подобное обязательно должно быть указано в завещании, которое было составлено покойным;
  • Если наследник был признан недостойным. Недостойным он может стать в случае, если совершит противоправные действия, согласно статье 1117 ГК РФ;
  • В случае если смерть наследника наступила одновременно со смертью наследодателя или он умер до открытия наследства.

По завещанию

Если покойный составил завещание, то чаще всего намного легче разделить все наследство. Давайте рассмотрим основные положения, которые также прописаны в статье 1118 ГК РФ:

  • Завещание составляется только одним человеком. Это означает, что завещание не могут составлять сразу несколько лиц. Каждый должен создать свое;
  • Завещание ступает в законную силу только после смерти наследодателя. Это означает, что завещание своеобразный односторонний договор, который нельзя изменить после вступления его в силу;
  • Составь завещание – единственный официальный способ распределить свое имущество после смерти. Помимо завещания закон не признает других документов, бумаг и слов;
  • Нельзя составлять завещание, будучи недееспособным. Именно поэтому многие пытаются составить его заранее и при свидетелях. Не редки случаи, когда составление и подписание даже записывают на камеру, чтобы в последствие не было споров относительно данного вопроса;
  • Нельзя сделать документ через доверенное лицо. Это означает, что завещание должно быть составлено лично, он должен поставить свою подпись самостоятельно в присутствии нотариуса.

Завещание обязательно должно быть составлено правильно, согласно законодательству. Все нормы и правила описаны в статье 1124 ГК РФ. Также следует понимать, что после составления документа наследодатель не обязан разглашать то, что в нем написано. Также лица, которые причастны к составлению, должны хранить всю информацию в тайне. Сюда относится нотариус, а также свидетели. Узнать более подробную информацию по данному вопросу можно обратившись к статье 1123 ГК РФ.

Если в завещании указаны братья и сестры, то они получат свои доли, согласно завещанию. Также составитель имеет право лишить наследства любого человека, согласно статье 1119 ГК РФ. При этом следует понимать, что если есть завещание, то абсолютно не важно, в какой из очередей находится наследник. В любом случае он получит долю, согласно желанию наследодателя.

Еще существуют подназначенные наследники (статья 1121 ГК РФ). Это наследники, которые вступают в силу в том случае, если первые лица, указанные в завещании по каким либо причинам отказались или не могут наследовать.

Очередность наследования по закону.

К какой очереди относятся родители наследодателя, читайте тут.

Определение долей в наследстве умершего брата

Согласно статье 1141 Гражданского кодекса, все братья и сестры покойного получают наследство в равных долях. В качестве наследников по праву представления (второй очереди) наследство могут получить их дети, которые являются племянниками умершего.

Если есть завещание, то наследодатель в праве сам указать все доли по каждому из участников. Также он может отдать все одному или лишить кого-либо его доли. Иногда бывают завещания, где указан только перечень лиц, которых наследодатель лишает права наследования.

Согласно статье 1122 Гражданского кодекса, все имущество, указанное в завещании, может наследоваться двумя способами:

  • Если указан только перечень лиц, которые должны получить наследство, без указания их долей, то они получат все в равных долях;
  • В случае если вещь неделима (например, дом), то все наследники станут собственниками, а данное имущество будет общим.

Как вступить в наследство после смерти брата?

Родные, а также не родные братья и сестры являются наследниками второй очереди. То бишь, они являются родственниками по боковой восходящей линии второго родства. Это означает, что в случае отсутствия завещания, они смогут наследовать имущество по закону на правах участников второй очереди. В случае наличия завещания, братья и сестры могут получить свои доли, только если они в нем указаны.

Согласно статье 1153 ГК РФ существует два типа принятия наследства. Это формальный и фактический способ.

Формальный способ принятия

Для реализации формального способа, правопреемник должен обратиться к нотариусу, который осуществляет свою деятельность по месту жительства покойного или по месту нахождения его имущества. При обращении к нотариусу требуется написать заявление, в котором приемник должен изъявить желание на получения наследства. Примеры подобных заявлений можно найти в Интернете или попросить помощи у самого нотариуса.

При этом следует понимать, что подать подобный документ можно не только лично, но также по почте или через доверенное лицо. В случае отправки по почте, подпись в заявлении должна быть подтверждена нотариально. Если все происходит через представителя, следует иметь специальную доверенность, также подписанную нотариусом.

Фактический способ принятия

Исходя из статьи 1153 ГК фактический способ, представляет собой физическое овладение имуществом умершего. Если иное не доказано судом, человек будет фактическим наследником, в следующих случаях:

  • Владеет имуществом. Например, управляет компанией, ведет домашнее хозяйство;
  • Хранит его. Это может быть хранение какой-либо вещи, либо охрана объекта;
  • Содержит все имущество за свой счет;
  • Оплачивает все долги брата или сестры.

В данной ситуации наследник будет считаться фактическим, но это еще не означает, что он получит наследство. Существует определенный срок, в течение которого желающие получить наследство могут подать заявление на его получение (статья 1163 ГК). Если в указанный срок никто не изъявил желания, то фактический владелец при желании может стать прямым наследником, получит специальное заключение. Его также можно получить у местного нотариуса.

Может ли сестра претендовать на наследство брата?

После смерти брата остался дом.Могу ли я,родная сестра претендовать на наследство. Брат развелся с женой 20 лет назад,осталась дочь.Дочь никак с ним не общалась,не помогала и не навещала своего отца.Брат долгое время жил у меня,помогали ему я со своей семьей.Похоронили его мы. Есть все документы и свидетели.После смерти дочь сразу подала заявление на наследство.Помогите решить вопрос. Заранее спасибо!

Ответы юристов (4)

к сожалению у вас таких прав нет. Дочь относится к наследнику первой очереди, вы ко второй. К первой очереди также относятся родители умершего. А то что дочь не общалась с ним ничего не значит. Вот если она откажется от наследства и нет других наследников первой очереди, то вы можете претендовать

Есть вопрос к юристу?

В соответствии со ст. 1174 ГК РФ Вы имеете право требовать возмещение за счет наследства расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им.

«1.
Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя,
расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату
места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и
управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания,
возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.

2. Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.

Такие
расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в
пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного
имущества. При этом в первую очередь возмещаются расходы, вызванные
болезнью и похоронами наследодателя, во вторую — расходы на охрану
наследства и управление им и в третью — расходы, связанные с исполнением
завещания. »

Здравствуйте, Ольга. Вы можете претендовать на наследство, открывшееся после смерти Вашего брата, лишь в следующих случаях:

— при наличии завещания;

— если Вы не менее года до смерти брата находились на его иждивении;

— в случае отказа дочери от принятия наследства или признания её недостойным наследником.

При иных обстоятельствах к наследованию будет призвана дочь Вашего брата, являющаяся наследником по закону первой очереди, а Вы — как наследник по закону второй очереди — наследовать не будете.

Добрый день, Ольга.

Поскольку брат не оставил завещания, то принадлежавшее ему на день смерти имущество может быть унаследовано наследниками первой очереди, каковой, с Ваших слов, является его родная дочь. Если бы у наследодателя не было бы наследников первой очереди, к наследованию бы призывались наследники последующих очередей — братья и сёстры.

Поскольку принявший наследство обязан оплатить долги наследодателя в пределах унаследованного имущества, то Вы вправе потребовать с наследницы возместить, как минимум, затраты на похороны, на основании документов, подтверждающих факт и размеры затрат. Если при жизни брат нуждался в дорогостоящем лечении либо в специальном уходе, оплаченных Вами (если есть подтверждающие документы), можете потребовать возмещения и этих затрат.

Результат зависит от того, насколько Вы подтвердите в суде свои исковые требования.

Лишать родную дочь умершего права на наследование по тем основаниям, которые Вы изложили в тексте вопроса, нельзя.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Наследники 1 и 2 очереди: кто они по закону? Подробный обзор очереди наследования с юридическими нюансами.

Учитывая, что в нашей стране практика написания завещания не столь распространена, имущество большей частью переходит родственникам по закону. Поэтому им важно знать, на что и в каком случае каждый из них может претендовать. В нашей статье мы подробно рассмотрим, кто относится к наследникам первых двух очередей, и каковы особенности принятия ими наследства.

○ Наследники 1 и 2 очереди: кто они по закону?

Наследники первых двух очередей — это граждане, которые могут претендовать на имущество усопшего в первую очередь.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 настоящего Кодекса.
(п.1 ст. 1141 ГК РФ).

Это члены семьи, признанные ближайшими родственниками наследодателя по закону. Их право на имущество не может быть оспорено другими наследниками.

○ Кто является очередным наследником?

Закон предусматривает 7 очередей родственников, которые могут претендовать на имущество покойного. При этом наследственная масса распределяется между ними в равной доле.

Очередной наследник – это получатель имущества, к которому перешло такое право после того, как все наследники из предыдущей линии отказались от собственности либо их просто нет.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
(п.1 ст. 1141 ГК РФ).

○ Наследники первой очереди.

Если завещание отсутствует, на имущество наследодателя, в первую очередь, претендуют ближайшие родственники. Рассмотрим, кто к ним относится.

✔ Дети наследодателя.

Они относятся к ближайшим родственникам покойного. При этом закон уравнивает их права. Это значит, что на имущество могут претендовать все дети наследодателя, даже если родители в разводе либо лишены родительских прав. Внебрачные дети могут заявить о своих правах только на основании генетической экспертизы, подтверждающей родство. Пасынки и падчерицы включаются в первую линию в том случае, если были усыновлены (удочерены) официально.

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.
(ст. 1166 ГК РФ).

✔ Супруг наследодателя.

Муж или жена входит в первую линию наследования только в случае официального заключения брака. Гражданский брак или сожительство не является основанием для предъявления прав на имущество. Также супруг не может претендовать на наследство при наличии официального развода.

✔ Родители наследодателя.

Мать и отец также относятся к ближайшим родственникам, которые могут претендовать на наследство. К таковым относятся как биологические родители, так и усыновители. Единственное препятствие для включения в первую линию наследников – лишение родительских прав.

✔ Как делится имущество между первоочередными наследниками?

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.
(п.2 ст. 1141 ГК РФ).

В согласии с настоящим законом, имущество делится поровну между всеми детьми покойного, его женой (мужем) и родителями.

При этом следует учитывать наличие супружеской и обязательной доли. В первом случае речь идет о том, что супруги, находящиеся в официальном браке, имеют равные права на совместно нажитое имущество. Таким образом, собственностью наследодателя является ровно половина всего, что было приобретено после свадьбы и только эта доля распределяется между наследниками.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.
(ст. 1150 ГК РФ).

Также следует учитывать наличие обязательной доли наследства при составлении завещания. Она предполагает, что независимо от воли усопшего, на часть имущества могут претендовать его несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители и супруг, а также иждивенцы, находившиеся на его содержании более года (п.1 ст. 1149 ГК РФ).

○ Наследники второй очереди.

Сюда относятся родственники, которые получают право на имущество в том случае, если наследники первой линии в силу обстоятельств не могут вступить в права (написали отказ, признаны недостойными либо просто отсутствуют). Рассмотрим, кто относится к данной категории.

✔ Братья и сестры.

Эти родственники относятся ко второй очереди потому, что для предъявления прав на наследство, им необходимо доказать свое родство с умершим. Делается это путем предоставления соответствующих документов.

На имущество могут претендовать полнородные и неполнородные братья и сестры. В первом случае речь идет об общих родителях, во втором – общим является только отец или мать. Неполнородные братья/сестры, в свою очередь, делятся на:

  • Единокровные, когда общим является отец.
  • Единоутробные, когда общей является мать.

Сводные братья и сестры не включаются в данную линию, так как у них нет кровного родства с наследодателем.

✔ Бабушки и дедушки по каждой стороне.

Эти родственники являются кровными, а степень их родства считается не такой дальней. Поэтому бабушки дедушки, независимо от того, чьими родителями они являются (матери или отца) могут получить часть имущества, как наследники второй линии. В данном случае также речь идет о родных, приемные бабушка/дедушка в данную категорию не входят.

✔ Наследование по праву представления.

Если кто-нибудь из наследников первой или второй линии умер до вскрытия завещания или истечения 6-месячного срока с момента смерти наследодателя, его часть имущества переходит детям (п.1 ст. 1146 ГК РФ).

Это значит, что внуки и племянники умершего могут быть включены в первые две линии наследников в случае смерти родителя. При этом им переходит часть той доли, которую должен был получить наследник. Например, если сестре наследодателя переходит 0,5 собственности, то ее двое детей по праву представления получат только по 0,25 имущества.

○ Могут ли наследники первой и второй очередей наследовать имущество одновременно?

Закон устанавливает, что наследственная масса делится не между очередями, а переходит к наследникам одной линии в равных долях (п.2 ст. 1141 ГК РФ). Это значит, что бабушка/дедушка либо брат/сестра получат имущество только в том случае, если у умершего нет детей, супруга и родителей, либо все они оформили отказ от наследства.

○ Советы юриста:

✔ У наследодателя было трое детей от двух разных браков. Будут ли дети из предыдущего брака иметь право на наследство?

Закон уравнивает права всех родных детей, независимо от факта совместного проживания. Поэтому дети из предыдущего брака будут иметь те же права на имущество, что и ребенок от второго.

✔ Если у наследодателя имеется бывшая супруга и у них имелся ребенок. Больше никаких родственников у него не было. Будет ли бывшая супруга наследовать имущество наравне с детьми?

Расторжение брака лишает бывшую супругу всех прав на наследование имущества. Исключение может быть только в том случае, если она является нетрудоспособной и находилась на иждивении покойного. Также, если не было раздела имущества при разводе, можно попытаться заявить о своих правах, как на совместно нажитое имущество. Но данный вопрос решается исключительно в суде и не имеет однозначного прогноза.

Специалист Ольга Лебедева подробно рассказывает про очередность наследования по закону.

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

Очередность наследования

После смерти родных остается имущество, на которое наследники желают оформить документы. Но часто среди претендентов оказывается несколько человек разной степени родства по отношению к умершему, а завещания оставлено не было. Как узнать, кто будет иметь право на наследство?

Когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, имеет место наследование по закону.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1061-1064 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть).

Первая очередь наследников

В первую очередь право на наследование по закону получают в равных долях дети наследодателя, в том числе родившиеся живыми после его смерти, а также супруг (супруга) и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления, то есть замещают своих умерших родителей.

Вторая очередь наследников

Если нет наследников первой очереди, право на наследование по закону во вторую очередь получают в равных долях полнородные (то есть имеющие двух общих родителей) и неполнородные (то есть имеющие одного общего родителя) братья и сестры наследодателя, а также его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления, то есть замещают своих умерших родителей.

Третья очередь наследников

Если нет наследников первой и второй очереди, право на наследование по закону в третью очередь получают в равных долях родные дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления, то есть замещают своих умерших родителей.

Четвертая, пятая и шестая очереди наследников

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В соответствии с указанным правилом призываются к наследованию:

  • в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
  • в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Седьмая очередь наследников

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются сводные братья и сестры, пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, если они совместно проживали с наследодателем одной семьей не менее десяти лет.

Наследование по праву представления

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (то есть дети замещают своих умерших родителей) и делится между ними поровну.

Первые наследники после смерти сестры

Марина Макарова, федеральный судья в отставке.

В законодательстве практически любого государства есть раздел, регулирующий отношения граждан по поводу наследства. Это естественно: материальная основа потомков формируется их отцами и дедами. Об особенностях наследственного права в России и пойдёт речь.

Вначале поясним некоторые термины, которыми придётся оперировать.

«День открытия наследства». Это день смерти гражданина или (если факт смерти требуется установить либо подтвердить) дата вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим. По закону человека можно объявить через суд умершим, если в месте его постоянного жительства о нём нет никаких сведений в течение пяти лет, а если человек пропал без вести при обстоятельствах, дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая (например, авиакатастрофа), то в течение шести месяцев.

«Место открытия наследства». Это последнее место жительства наследодателя, или, иными словами, адрес его регистрации перед смертью. Если же последнее место жительства наследодателя в России неизвестно, то местом открытия наследства считается тот адрес, где находится основная часть наследственного имущества или недвижимость.

Наследование имущества происходит по закону и по завещанию. Имущество наследуется по закону, если завещание наследодателем при жизни не было составлено. Существует восемь очередей наследников по закону. Принцип такой: каждая последующая очередь наследников призывается к наследству, если нет наследников предшествующих очередей. Назовём первые три самые распространённые очереди наследников по закону.

К наследникам первой очереди относятся самые близкие родственники: дети, родители, супруг наследодателя. Если на день открытия наследства в живых нет детей наследодателя, то к наследникам первой очереди относятся ещё и внуки наследодателя.

К наследникам второй очереди относятся полнородные и не полнородные братья и сёстры наследодателя, бабушки и дедушки со стороны отца и матери. Если при этом на день открытия наследства в живых нет братьев и сестёр, то к наследникам второй очереди относятся также их дети, то есть племянники наследодателя.

Если же нет наследников ни первой, ни второй очереди, то призываются наследники третьей очереди, к которым относятся полнородные и не полнородные братья и сёстры родителей наследодателя, то есть дяди и тёти наследодателя. Если указанных лиц нет в живых, то к наследникам третьей очереди относятся их дети — двоюродные братья и сёстры наследодателя.

При этом полнородными считаются родные братья и сёстры, а не полнородными — братья и сёстры, у которых или мать, или отец разные.

Важный момент: если при жизни наследодателя на его иждивении не менее года были лица (независимо от родства с ним), ко дню открытия наследства являвшиеся нетрудоспособными, то при наследовании имущества по закону при любой очереди они наследуют наравне с другими наследниками. То есть если овдовевший состоятельный дедушка проживал более года с женщиной, которая на момент его смерти была пенсионеркой или имела инвалидность, то она наравне с близкими родственниками будет наследницей его имущества.

По заявлению заинтересованных лиц суд может отстранить от наследства по закону граждан, злостно уклонявшихся от обязанности по содержанию наследодателя. Например, взрослый сын, сдавший в дом-интернат для престарелых и инвалидов свою мать, после её смерти должен быть отстранён от наследства.

Не наследуют по закону и биологические родители после смерти детей, если они были лишены родительских прав. Это, согласитесь, справедливо. Но с чем внутренне трудно согласиться, это с тем, что дети не имеют права наследовать по закону имущество после смерти своих родителей, лишённых родительских прав, и их родственников. Однако таков закон.

Перейдём к наследованию по завещанию. К слову, в странах Европы и в США в большинстве случаев практически немыслима ситуация, когда гражданин умер, не оставив завещания. В России по сравнению с другими странами завещания составляются в разы реже. Наверное, одна из причин этого — суеверность. Практичные же иностранцы не страдают излишней мнительностью и в составлении завещания видят лишь упорядочение своих дел.

Завещание представляет собой удостоверенный нотариусом письменный документ, содержащий распоряжения завещателя в отношении имущества в случае смерти. Завещателем может быть любой дееспособный совершеннолетний гражданин. По российскому закону завещать своё имущество завещатель имеет право любому физическому или юридическому лицу, Российской Федерации и даже иностранным государствам и международным организациям. Нельзя завещать своё имущество братьям нашим меньшим — домашним животным. Хотя в некоторых странах исключений, как в России, в отношении домашних животных не делают. Оформление завещания у нотариуса в нотариальной конторе обойдётся в 1000 рублей, вызов нотариуса на дом будет стоить несколько тысяч. После оформления завещания один его экземпляр остаётся в архиве нотариуса, а другой выдаётся завещателю. При этом нотариус должен внести сведения о совершённом завещании в общую базу завещаний. В каждом субъекте Российской Федерации есть своя нотариальная палата — орган, координирующий работу нотариусов. Там можно получить сведения о действующих нотариусах, их местонахождении, выяснить организационные вопросы. Пожаловаться на действия нотариусов также можно в нотариальную палату. Каждый нотариус должен иметь гербовую печать, удостоверение нотариуса, лицензию на право нотариальной деятельности.

Основное правило для завещания: оно должно быть собственноручно подписано завещателем, в нём должны быть указаны дата и место его составления. Закон допускает, что если завещатель из-за своего болезненного физического состояния или неграмотности не может подписать завещание, то завещание по его просьбе в присутствии нотариуса подписывает другой гражданин, при этом в завещании обязательно должны быть указаны данные этого гражданина и причины, по которым завещание не было подписано собственноручно.

Главная обязанность нотариуса при удостоверении любого документа, в том числе и завещания, определить, находится ли обратившийся к нему гражданин, как говорят, в ясном уме и твёрдой памяти. Конечно, нотариус не потребует справку от психиатра, но если в процессе беседы у него появятся сомнения в психической полноценности обратившегося, то нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия. Ненадлежащее исполнение нотариусом указанной обязанности может привести к лишению его лицензии, а также к необходимости возмещения убытков пострадавшей стороне. В судах нередко рассматриваются споры, когда после смерти наследодателя заинтересованные лица добиваются признания завещания недействительным по тем основаниям, что на завещании поддельная подпись или наследодатель в момент составления завещания не отдавал отчёт своим действиям. Проверяются указанные основания путём проведения соответственно почерковедческой или посмертной судебно-психиатрической экспертизы.

Бывают ситуации, когда гражданин лишён возможности обратиться к нотариусу за удостоверением завещания. Поэтому в порядке исключения законом предусмотрена возможность удостоверения завещания не нотариусом, а другими уполномоченными на то лицами. Такие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным. Так, завещания граждан, находящихся на стационарном лечении в больницах, госпиталях, а также проживающих в домах для престарелых и инвалидов, могут быть удостоверены главными врачами или их заместителями; завещания военнослужащих, проходящих службу в местах, где нет нотариусов, могут удостоверяться командирами воинских частей; завещания граждан, находящихся на судах, плавающих под флагом РФ, удостоверяются капитанами этих судов; завещания осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы, удостоверяются начальниками мест лишения свободы. Впоследствии такое завещание уполномоченное лицо направляет нотариусу по месту жительства завещателя.

Если у гражданина нет наследников ни по закону, ни по завещанию, наследственное имущество переходит в собственность Российской Федерации. В этом случае имущество называется выморочным.

Наличие завещания не всегда исключает наследование по закону. Законом предусмотрено, что несовершеннолетние дети, а также нетрудоспособные: дети, родители, супруг, иждивенцы, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая бы им причиталась при наследовании по закону. Это так называемая обязательная доля в наследстве.

Чтобы было лучше понятно, о чём речь, рассмотрим пример. Умер Сидоров И., находившийся по день смерти в зарегистрированном браке с Сидоровой Т. (56 лет), от этого брака два сына: 20-летний Александр и 15-летний Борис. В течение четырёх лет до своей смерти Сидоров проживал в гражданском браке с Петровой И., у них родилась дочь Софья, ей 3 года. При жизни Сидоров составил завещание, которым завещал приобретённые десять лет назад загородный дом и квартиру гражданской жене Петровой.

При данных обстоятельствах собственность будет распределяться следующим образом. Поскольку и квартира, и загородный дом были приобретены в период зарегистрированного брака Сидорова И. с Сидоровой Т., то есть являются совместно нажитым имуществом, то Сидорова Т., как законная супруга, имеет право на 1/2 долю этого имущества. Это так называемая брачная доля. Поэтому наследственное имущество представляет собой вторая половина в праве собственности загородного дома и квартиры. Поскольку и Сидорова Т. (в силу пенсионного возраста), и несовершеннолетние сын Борис и дочь Софья являются нетрудоспособными, то они имеют право на обязательную долю в наследстве. Так как гражданский брак не влечёт правовых последствий, то гражданская жена Петрова И. не относится к числу наследников по закону. Если бы не было завещания, то наследники по закону, а их 4 человека (законная супруга и трое детей), получили бы наследство по 1/8 доле каждый (1/2 : 4 = 1/8). Но завещание есть, в связи с чем обязательная доля составляет 1/16 (1/8 : 2 = 1/16).

Если принять условно всё имущество в виде квартиры и загородного дома за 1, то право собственности на это имущество после смерти Сидорова И. должно распределиться следующим образом: Сидоровой Т. — 9/16 долей (1/2 + 1/16 = 9/16), сыну Борису и дочери Софье — по 1/16 доли каждому, гражданской жене Петровой И. — 5/16 долей. Совершеннолетний сын Александр из наследства отца не получает ничего.

Представляет интерес норма закона о завещательном отказе. Завещательный отказ (или, по-другому, «легат») — это возложение завещателем в завещании на одного или нескольких наследников исполнения какой-либо обязанности имущественного характера в пользу других лиц (отказополучателей), то есть завещательный отказ — своего рода обременение наследства. Например, завещатель завещает свою квартиру сыну с условием, чтобы там могли постоянно проживать его мать и внуки. Таким образом, отказополучатели (мать и внуки) получают бессрочное право пользования этой квартирой.

Или другой пример: наследник обязывается перечислить определённую часть средств на счёт детского дома. Важно, что в случае уклонения наследника после смерти наследодателя от исполнения завещательного отказа указанный детский дом получает право требовать принудительного исполнения через суд.

Есть такое понятие, как «недостойные наследники». К ним относятся лица, которые своим умышленным недостойным поведением нанесли или наносили вред наследодателю при его жизни. Законом установлено, что такие лица не наследуют ни по закону, ни по завещанию. Но сложность реализации на практике этого положения состоит в том, что иногда бывает трудно доказать в суде после смерти наследодателя наличие противоправных действий этих лиц, ведь близкие люди, как правило, прощают своим родственникам обиды и никуда на них не жалуются. Другое дело, если имеется, допустим, постановление суда, подтверждающее, что сын при жизни матери в пьяном виде неоднократно причинял ей телесные повреждения. Конечно, такой сын как недостойный наследник не получит ничего из наследства матери, даже если на него имеется завещание.

Полезно знать и о том, что существует особенность наследования не полученных наследодателем сумм пенсии. Во-первых, эти суммы не включаются в наследственную массу; во-вторых, право на получение указанных сумм имеют члены семьи наследодателя, проживавшие с ним совместно, а также его нетрудоспособные иждивенцы; в-третьих, заявление об этом должно быть подано в Пенсионный фонд в течение четырёх месяцев со дня открытия наследства.

Следует напомнить, что трудовая пенсия в РФ состоит из трёх частей: базовой, страховой и накопительной. Страховая и накопительная части формируются путём перечисления работодателем за работника страховых взносов, сведения о которых содержатся на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица.

Согласно российскому законодательству, наследуется только накопительная часть трудовой пенсии наследодателя и при условии, что он эту пенсию ни разу не получил.

Другими словами, накопительная часть пенсии наследуется только тогда, когда человек (страхователь) умер до наступления пенсионного возраста либо, достигнув пенсионного возраста, по каким-либо причинам не обращался за оформлением пенсии. Если же человек (страхователь) при жизни хоть раз получил эту пенсию, то право на наследование после его смерти накопительной части пенсии теряется. Для получения пенсионных накоплений наследникам необходимо обратиться в течение шести месяцев с заявлением в территориальный Пенсионный фонд России. К наследникам в этом случае относятся либо лица, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, написанном страхователем при жизни в территориальный Пенсионный фонд, либо близкие родственники.

В настоящее время многие решают свои жилищные проблемы путём участия в долевом строительстве жилья. При этом первоначально с застройщиком может заключаться предварительный договор. Но нередко он заключается, когда выкопан лишь котлован для фундамента дома, чтобы впоследствии заключить основной договор купли-продажи в построенном доме.

Представьте ситуацию, что человек, заключивший только предварительный договор, умирает. Все права и обязанности по предварительному договору наследуются в обычном порядке. Также решается вопрос, когда, например, дольщик подписал акт о принятии квартиры, но не успел в связи со смертью зарегистрировать своё право собственности. В этом случае в состав наследственного имущества входит право на обращение в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о чём нотариус и засвидетельствует в выданном наследнику документе.

Наследовать можно и предприятие. Особенности наследования предприятий разных видов определяются их организационно-правовой формой. Например, когда умирает участник акционерного общества, то в состав открывшегося наследства входят акции и соответственно право на получение дивидендов. Если же умирает учредитель общества с ограниченной ответственностью, то наследник вправе получить лишь стоимость доли уставного капитала этого общества.

Для обретения наследства наследник должен его принять. Принимать или не принимать наследство — право, а не обязанность гражданина. По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства путём подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства, то есть необходимо лично письменно засвидетельствовать, что вы не намерены отказываться от наследства. После этого нотариус открывает наследственное дело. И только по истечении шестимесячного срока можно обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство.

Однако бывают ситуации, когда наследник не знал о смерти наследодателя, или не знал о наличии завещания, или по каким-либо объективным обстоятельствам не смог обратиться к нотариусу вовремя. Ничего страшного. Предусмотрен судебный порядок восстановления срока для принятия наследства. Наследнику надо обратиться в суд с заявлением, в котором изложить обоснованную просьбу о восстановлении срока для принятия наследства и признании его принявшим наследство.

Существует и второй способ принятия наследства: его фактическое принятие. Под фактическим принятием наследства подразумеваются любые действия наследника в отношении наследственного имущества, недвусмысленно свидетельствующие о его воле принять наследство, такие как пользование наследственным имуществом, его охрана, поддержание в надлежащем состоянии, несение расходов по его содержанию. Этот способ применим, когда нет спора среди наследников и если вам не требуется распорядиться (например, продать, подарить) наследственным имуществом. Опять же, для оформления правоустанавливающих документов на наследственное имущество при втором способе принятия наследства необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства.

Если наследник принимает наследство, то считается, что он принял всё имеющееся наследство, в чём бы оно ни состояло. Он не может по своему выбору что-то принять, а от чего-то отказаться. Существует постулат: наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Это правило однако не распространяется на обязательства, вытекающие из личностных отношений. Например, наследник, принявший наследство после лица, обязанного платить алименты, не должен погашать образовавшуюся задолженность по этим алиментам.

По общему правилу наследство переходит к наследнику в том виде, в каком оно существовало на день открытия наследства. Если наследник принимает наследство, то считается, что наследственное имущество принадлежит ему со дня открытия наследства. На практике с момента открытия наследства до предъявления требований кредиторов нередко проходит длительное время. Понятно, что за этот период возможны разные события. Например, унаследованный дом может сгореть, акционерное общество, чьи акции входят в состав наследства, ликвидироваться. Или же, наоборот, стоимость акций может возрасти. Но это никак не влияет на обязанности по возврату долга.

Если умер заёмщик, взявший при жизни кредит в банке и не успевший его выплатить, то кредитор — банк — будет требовать невыплаченную сумму кредита с наследников в пределах суммы принятого ими имущества, оцениваемого по рыночным ценам на день открытия наследства.